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十堰专利申请
有关企业在专利申请中的几个常见问题近年来,越来越多的企业对十堰专利申请方面的知识有了进一步的认识,也深刻的了解到专利申请对公司竞争力的重要性。所以很多企业会不断投入财力物力进行专利申请,但另外一些企业在专利申请过程中,仍存在不少误区;下面我们将详细为大家介绍专利申请的几个问题。
自主研发产品不需要申请专利就能获得保护吗?当然不是,一些创业者或者发明人认为,只要是自己研发的产品,无需申请就能获得保护。其实不是这样的。用一句通俗的话来说,专利申请,谁先抢到就是谁的。也就是说,你自认为拥有专利的成果如果没有申请专利,就得不到法律确认和保护。如果有其他人盗用你的研发成果去申请专利,由于你的成果并没有专利的保护,所以他们这种行为是不构成违法犯罪的,甚至在以后你自己使用这项研发成果的时候都要向对方支付专利申请费用。
因此,一旦有自己的研发成果,就有必须抓紧时间尽快申请专利,以便获得保护。一个产品只能申请一项专利吗?一个产品能申请多项专利!有些人认为,一个产品申请完一个专利就大功告成了,其实这是不正确的。对专利申请还存在很大的误解。首先,我们要知道专利的分类:发明专利、实用新型和外观专利三种类型,而且它们保护的侧重点完全不同。
在此向大家详细解释一下:发明专利主要适用于创造性较强的专利,产品工艺方法或者产品结构等等,申请难度比较大,不出意外的话,两年左右能获得授权;实用新型专利是针对产品的结构方面申报保护,半年左右可以申请下来;而外观专利是三种专利里相对最好申请的专利,它只针对产品的外观申请,快的话4个月就可以成功申请下来。
所以说,它们三种专利侧重点是完全不同的。因此,同一个产品,完全可以申请多个专利,比方说手机,它可以以操作系统来申请发明专利,也可以从外观的独特性设计来申请外观专利,这样,同一款产品就可以拥有多项专利了。
注册商标是商标的一种,商标法不仅规范注册商标的使用,同时也规范注册商标的使用,并且商标法对商标使用的规定,也适用于注册商标。 因此,在探讨注册商标使用的问题之前,有必要先对什么是商标法意义上的 “商标使用”,作一介绍。注册商标是商标的一种,商标法不仅规范注册商标的使用,同时也规范注册商标的使用,并且商标法对商标使用的规定,也适用于注册商标。 因此,在探讨注册商标使用的问题之前,有必要先对什么是商标法意义上的“商标使用”,作一介绍。
商标使用意义重大,具体有如下几种使用方式:
(1)所谓公开使用,是指商标使用应当在公开的商业领域及相关领域进行。
(2)所谓合法使用,是指商标使用行为应当合法,如果商标使用行为违法,不构成“商标使用”。比如在烟草类商品上必须使用注册商标,如果某一公司在烟草类商品上使用未注册商标,那么无论这个商标使用了多久,无论该公司对这个商标宣传了多久,在商标法上,视为该商标没有使用。在合法使用问题上,要注意区分商标使用行为的合法性和其他行为的合法性。比如,某公司生产使用某一商标的某种药品,但该药品包装上没有标注生产许可证和卫生许可证即投入市场。在这个例子中,药品包装未标注许可证违反了相关规定,不具有合法性,但是,商标使用在药品上这个行为并不违法,具有合法性,可以构成商标使用。
(3)所谓商业性使用,是指商标真实的使用在某种商品或服务上,进入 流通、消费等领域,在相关公众当中形成商誉,发挥其区分商品来源,表彰商品质量的功能的使用行为。
单纯的重庆商标注册信息的发布、声明以及单纯的许可、转让注册商标行为,都无法使商标与商品或服务结合,无法实现商标的基本功能,因此不视为注册商标的使用。商标只有使用,才能发挥其区分商品来源、保证商品质量等作用。因此,商标使用在商标法上意义重大。在几个重要的商标制度中,“商标使用”都有重要作用:
(1)在申请商标中注册时,如果与他人同一天递交申请,那么 在先使用的将获得商标注册;
(2)缺少内在显著性的商标,经过多年的使用, 可能获得显著性;
(3)在先使用的并取得一定影响的商标可以获得排他性;
(4)被代理人、被代表人在先使用的未注册商标可以排除代理人、代表人的抢注;
(5)在商标近似的判断中,在先使用带来的知名度是重要的考虑因素 之一;
(6)连续三年不使用的商标会被依法撤销;
(7)在驰名商标、著名商标的认定中,使用是必须考虑的因素之一。
注册商标是公司建立自己品牌的第一步。没有商标的企业就像“裸奔”,并且在任何时候都会面临诸如侵犯被告等风险。在过去的两年里,各大电视台的综艺节目已经改变了面貌。像中国着名的声音,偶像和兄弟一样,由于商标问题,它们都被重命名,现在小编就和大家讲讲,为什么要分开注册商标。
1、利于商标保护单独注册的商标在使用时可以分开使用也可以组合使用,在提高注册成功率的基础上,还能有效增强商标的防御能力。在组合商标中,侵权人仅仅使用组合商标中的一部分,法院不一定会认定侵权人使用的商标与组合商标是近似商标。分开注册后的商标独立且具有显著性;一旦遇到侵权行为,便于维权。
2、提高注册成功率注册商标最重要的就是成功率问题,分开注册能够有效提高商标的通过率。商标局在进行实质审查的时候,会对商标中的文字、图形等元素分开来进行审查,因此组合商标中只要有一个元素与他人的商标构成近似或相同,这个商标就会被整体认定为近似商标,从而被驳回,不能通过审查,而就像大家都知道的那样,注册商标是有3到4个月盲查期的,因此,更加剧了商标组合申请的风险。而分开注册,即使其中的某个商标因为商标在先权利而被驳回了,也不影响其它部分的申请。
3、使用灵活方便商标分开注册的好处之一就是可以灵活使用。我们会发现,有些品牌在不同的场合和产品上使用的商标是不一样的,但这些商标向我们传递的是同一种信息,有时候还会看到它们放在一起使用,这种情况就是把组合商标分开注册的情况了。商标分开注册的每个元素,在使用的时候可以拆分也可以组合,位置也可以随意变动,使用起来非常方便。例如,耐克这个品牌的商标有文字、图形等多种形式,它们会根据产品不同的特点,以不同的方式使用在不同的地方。
4、分开注册节省时间组合申请商标比单独申请的审查速度较慢,因为每个部分都要分开审查,而单独申请则互不影响。以上是关于商标为什么要分开注册的原因,所以说,不要再错怪那些劝大家分开注册商标的代理公司了,它们也是站在客户受益的角度上考虑问题,绝对不是为了赚那些代理费。
首先,第九条 申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。其次,第十条 下列标志不得作为商标使用:
(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的,以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的,但该国政府同意的除外;
(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(五)同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的; (六)带有民族歧视性的;
(七)夸大宣传并带有欺骗性的;
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。
再次,第十一条 下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)缺乏显著特征的。
前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。
还有,第十二条 以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。最后,第十三条 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。
商标和版权很多人不了解它们之前的异同,商标和版权都属于知识产权,但是会受到不同法律的保护,商标注册申请了之后是否还能进行版权登记吗?那它们两者之间有什么区别呢?商标和版权的定义
1、申请机构不一样。商标注册是通过商标局进行申请的,版权是通过中国版权登记中心进行登记的。
2、保护对象不同。我国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。《中华人民共和国商标法》规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。著作权一般自动产生,不需要经过某些特别程序,根据《中华人民共和国著作权法》的规定,我国的公民和法人以及非法人组织是以作品的完成为著作权产生的标志而不是发表时。
3、保护期限不同。商标的期限只有10年有限期,超过10年需要进行商标续展。而版权进行登记之后,保护期为作者终生及死后50年。 4、客体不同。商标是区别同一商品或者服务的不同经营者并表明商品或者服务质量的商标标识本身。而版权(著作权)是针对文字、音乐、艺术、科学创作等原创的保护。
商标与版权的相似点
1、商标权和版权同属知识产权,并且都是对无形资产的保护。
2、商标权和版权都会受到时间和地域的限制。商标和版权可以同时注册吗? 商标和版权可以同时注册。商标可以申请成为版权,但是版权不一定是商标。
由于商标申请周期较长,为避免被他人抢注,因此很多人在商标申请前都会进行版权登记来保护自己的原创作品。我国《商标法》规定,如果别人用你的作品进行商标注册,那么我们可以向商标局提出异议。
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